辨析智財權誤區

2021-03-03 23:17:19 字數 1189 閱讀 2992

鄒忭認為,介面規範實際上是唯一的表達思想、運算過程、功能的一種形式,如果離開了這種形式就不能實現軟體相容的話,就不能得到版權保護,這就體現了版權保護的最基本的「兩分法」原則,即保護軟體本身不被抄襲而不保護軟體能夠實現的功能。思想與表達兩分法原則是版權法立法宗旨所決定的,具有不可動搖的地位,與整個軟體行業發展的需要相一致。在這個意義上,部分國外企業對中國企業的起訴實際上是一種濫用產權保護的行為。

澄清版權保護範圍:著作權不等於專利

國家版權局版權司副司長許超認為,著作權保護不等同於專利保護,如標頭檔案一樣的工具如果申請專利可能會受到保護,但其如果作為一種介面規範被參照,則僅成為實現方式的一種操作方法,不受著作權法保護。另外,軟體開發如果由於可供選用的必要表達方式有限,也不構成對已經存在軟體的著作權的侵害。許超介紹說,專利和版權保護有相當大的區別,一種工業標準的技術方案,如果申請專利,他人實現此方法的生產將必須得到許可,並往往需交納不菲的專利許可費用;而從軟體著作權角度來看,作為一種標準、規範,他人實現功能的生產並不構成對著作權的侵犯。

軟體著作權保護的實質是鼓勵軟體的創新與競爭,過分壟斷將對技術發展不利。

專家普遍認為,我國與世界遵循的著作權法的基本處理原則與法律實踐相一致,合理運用將對中國自主軟體行業的健康發展起到良好的促進作用;而另一方面,從智財權涉及的幾個糾紛案也可說明,我國目前在規制濫用智財權行為、智財權壟斷行為、濫用技術標準行為等方面法律尚存在缺位現象,從立法工作上亟待加強。

智財權:阻擊與破圍

自2023年思科訴華為那場突如其來的智財權官司以來,國外it巨頭不斷以訴訟作為工具來狙擊中國力量的崛起。專家在辨析智財權誤區的同時希望,國內企業一方面要注重自我智財權保護和尊重他人的智財權權利、遵守相關的智財權法律和法規,另一方面,要合理運用法律保護自己,突破國際巨頭的重重圍剿。既不應該將智財權的複雜性諱莫如深,也不應該因巨頭的起訴而聞風喪膽。

誠然,在目前國內沒有反壟斷法的狀況下,往往缺乏相配套的制衡濫用智財權的相關法律,而訴訟案的雙方力量懸殊,然而無論從技術上還是法理上,智財權官司的核心只是一種打擊競爭對手的市場策略而已,尤其是高新技術產品市場領域。

專家預計,隨著國內企業的不斷發展壯大,中外智財權衝突在未來將逐漸走向白熱化,成為中國高科技崛起背景下最突出的特徵。面對這場鬥爭,諸多中國企業沒有任何退路,無論是思科狀告華為,還是英特爾狀告東進,都是歷史的必然。中國高科技企業應當完備自主智財權體系並規避智財權陷阱,並以此作為樹立自主核心競爭力的戰略手段,來迎接未來全球經濟一體化的挑戰。

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